USR și Forța Dreptei contestă la Curtea Constituțională legea securității cibernetice

Deputații USR și
Forța Dreptei sesizează Curtea Constituțională pe legea securității cibernetice,
lege adoptată în viteză de coaliția PSD-PNL-UDMR, fără o dezbatere reală în societatea
civilă și în Parlament, și care încalcă grav dreptul la viață privată al
românilor. USR nu poate accepta ca România să fie transformată de Klaus
Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă într-o republică a securiștilor!

Am atras atenția
încă de la începutul verii, când au fost prezentate proiectele legilor
securității naționale, că actuala coaliție, în frunte cu președintele Iohannis,
amenință libertățile civile fundamentale ale românilor. Legea securității
cibernetice, adoptată într-un dispreț total față de principiile și instituțiile
democratice, confirmă ceea ce spuneam și reprezintă un nou derapaj politic. Nu
poți să obligi sute de mii de furnizorii de servicii tehnice de securitate
cibernetică să-și toarne clienții și să ofere pe tavă, fără mandat de la
judecător, date și informații private ale acestora. Dreptul la viață privată și
libertate de exprimare sunt apărate de Constituție și nu putem asista pasivi la
această nouă încercare a serviciilor de a intra cu bocancii în viețile
românilor
”, declară Cătălin Drulă, președintele USR.

Legea adoptată de PSD-PNL-UDMR
pe repede-înainte încalcă prevederile constituționale privind dreptul la viață
privată și libertatea de exprimare.

Sesizarea de către
victima unui incident de securitate cibernetică a Platformei Naționale pentru
Raportarea Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC) pare a fi benefică,
deoarece respectiva platformă este special destinată rezolvării unor astfel de
incidente. Dar, din cauza definirii neclare în lege a noțiunii de incident de
securitate cibernetică, se poate ajunge la situația în care pentru o simplă
virusare sau pentru o aparentă virusare (o nefuncționare normală) a unui
laptop, orice persoană care are o activitate ce poate fi considerată – de către
cine? – ca fiind de interes public să fie obligată să sesizeze PNRISC și,
implicit, să pună laptopul la dispoziția specialiștilor PNRISC, cu toate datele
și informațiile cu caracter personal conținute de acel dispozitiv.

Aceasta este o
intruziune importantă în viața privată a persoanei, iar deținătorul laptopului nu
poate opta dacă sesizează sau nu PNRISC, existând obligația legală strictă,
sancționată sever cu amendă contravențională, de a se adresa PNRISC și,
implicit, de a pune la dispoziția unor terți o multitudine de date și
informații privind viața privată.

Totodată, articolul din
lege care obligă furnizorii de servicii tehnice de securitate cibernetică să
pună la dispoziția autorităților date și informații privind incidente,
respectiv amenințări, riscuri sau vulnerabilități reia o propunere dintr-un act
normativ declarat deja neconstituțional. Concret, creează o obligație de
delațiune unei categorii de profesioniști care, în mod normal, ar avea
obligații de confidențialitate stricte față de proprii clienți. În plus,
obligația vine fără existența unui mandat judecătoresc, fără autorizare expresă.

De asemenea, legea nu
este corelată cu obligațiile asumate de România în momentul aderării la Uniunea
Europeană și cu prevederile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
Practic, avem de-a face cu o extindere a Legii nr. 362/2018 privind asigurarea
unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice de
la câteva sectoare critice și aproximativ 700 de firme și autorități mici și
mari la probabil câteva sute de mii de persoane juridice, aspect considerat
excesiv de către legislația UE.

Nu în ultimul rând, legea PSD-PNL-UDMR încalcă prevederile Constituției referitoare la principiul securității juridice, previzibilității și clarității normelor, în condițiile în care subiecții legii și obligațiile impuse lor sunt vagi și neclare.

Articolul USR și Forța Dreptei contestă la Curtea Constituțională legea securității cibernetice apare prima dată în Uniunea Salvați România.

USR a depus proiect pentru reformarea Curții Constituționale

USR a depus, la inițiativa deputaților Stelian Ion și Silviu Dehelean, un
proiect de lege pentru reformarea Curții Constituționale, transformată de PSD
și PNL într-un simplu instrument politic.

Una dintre instituțiile cele mai importante pentru echilibrul
constituțional și politic este CCR. Activitatea din ultima perioadă a Curții a
fost destul de controversată, culminând cu decizia care a dus la închiderea a
mii de dosare penale, cu prejudicii de peste un miliard de euro doar în cazul
celor de la DNA și DIICOT. Am atras atenția din 2017 asupra pericolului pe care
îl reprezintă politizarea Curții, dar acest aspect va putea fi rezolvat doar
prin revizuirea Constituției. Pana atunci, propunem o modificare a legii de
funcționare a CCR prin care abrogăm anumite privilegii ale judecătorilor
constituționali, simplificăm procedura de ridicare a imunității, stabilim mecanisme
care să asigure că o majoritate formată pe alte criterii decât cele de logică
juridică nu va putea confisca deciziile pe constituționalitate, stabilim
criterii suplimentare pe partea de integritate și aducem mai multă transparență
în activitatea acestei instituții. Ca să avem o democrație sănătoasă, Curtea Constituțională
trebuie reformată
”, afirmă Silviu Dehelean, deputat USR și membru în
Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Este extrem de important să începem dezbaterea pentru reformarea CCR. Rolul
Curții Constituționale este esențial și nu negăm acest rol în viața pubică și
politică. Orice altă reformă – cum ar fi reglementarea pensiilor, reforma
justiției, a educației – nu poate fi făcută fără girul CCR. Curtea
Constituțională a dovedit că poate bloca reforme sau le poate da undă verde. Am
văzut în ultimii ani o implicare tot mai mare a CCR pe chestiuni care țin mai
mult de decizii politice și mai puțin de juridic. Sunt multe pronunțări pe
conflicte constituționale între actorii politici, au fost decizii controversate,
unele de rescrierea practic a unor legi, CCR devenind un fel de legiuitor. În
acest context, am depus la Camera Deputaților proiectul de modificare a legii
CCR, cu mai multe propuneri de reformă
”, declară Stelian Ion, deputat USR
și fost ministru al Justiției.

Principalele modificări propuse prin proiectul USR:

Noi obligații pentru judecători

Proiectul instituie expres pentru judecătorii CCR obligația de a nu se supune sub nicio formă organizațiilor
politice sau instituțiilor care i-au propus pentru respectivele funcții. De
asemenea, este prevăzută obligația ca judecătorii să facă cunoscut public orice
interes care ar putea să le afecteze activitatea sau deciziile.

Atribuțiile CCR –
clarificări și extinderi

După principiul
potrivit căruia CCR nu are un creion, ci doar o radieră, fiind exclusiv un
legiuitor negativ, USR propune ca CCR să poată sancționa textele
neconstituționale, dar fără să poată să oblige Parlamentul să adopte vreo
soluție legislativă.

Totodată, USR propune o
nouă competență pentru CCR, în contextul numeroaselor decizii controversate ale
Curții, unele având și opinii separate. Concret, este vorba de posibilitatea ca
președintele României, președinții celor două Camere, Înalta Curte de Casație
și Justiție, CSM, Avocatul Poporului sau minimum 50 de deputați sau 25 de
senatori să poată cere un reviriment în practica CCR, adică reconsiderarea
unora dintre soluțiile adoptate. Unul din cazurile când se poate solicita un
reviriment al practicii este cel în care una dintre deciziile Curții contravine
unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mai mult, dacă se
constată că decizia CJUE vine ca o consecință a unei soluții CCR, această din
urmă instituție va avea obligația de a lua în discuție revizuirea, de îndată.

Reorganizarea CCR

Pentru a preveni situația
în care la CCR se formează o majoritate construită pe alte criterii decât cele
ale logicii juridice și pentru a asigura o diminuare a volumului de muncă
pentru fiecare judecător, propunem ca sesizările să fie soluționate în primă
fază de o instanță de trei judecători constituționali, cu posibilitatea
părților de a formula apel la instanța de cinci judecători constituționali.
Completele de trei sau cinci judecători se vor trage la sorți.

De asemenea, pentru a
preveni apariția unei situații în care președintele CCR să controleze sau să
își subordoneze instituția USR propune ca mandatul de președinte să fie unul
singur, fără posibilitate de reînnoire. Totodată, președintele CCR nu va mai
desemna judecătorii-raportori pe diferite sesizări. Raportorii se vor stabili
prin tragere la sorți.

Anularea
superimunității

Proiectul USR vizează
eliminarea superimunității pe care PSD a acordat-o judecătorilor CCR în 2017 (trimiterea
în judecată să se poată face doar cu votul a șase din ceilalți opt colegi).

De asemenea, trimiterea
în judecată pentru fapte penale va atrage suspendarea din funcție a
judecătorului respectiv.

Mai multă
transparență

USR propune instituirea
obligației de a transmite online ședințele și de a publica actele care stau la
baza deciziilor. De asemenea, înregistrările video ale ședințelor vor fi
disponibile pe site-ul instituției.

Articolul USR a depus proiect pentru reformarea Curții Constituționale apare prima dată în Uniunea Salvați România.

USR și Forța Dreptei contestă suprataxarea muncii part-time la Curtea Constituțională

Deputații USR și
Forța Dreptei sesizează Curtea Constituțională pe suprataxarea muncii part-time,
una dintre numeroasele modificări nocive aduse de Coaliția PSD-PNL-UDMR Codului
fiscal, prin ordonanță de Guvern.

Astăzi, împreună cu
Forța Dreptei, contestăm la Curtea Constituțională legea de aprobare a ordonanței
care a readus nedreptatea suprataxării muncii part-time, pentru a opri un
Guvern care se luptă cu cei ce muncesc cinstit. Domnul premier Ciucă a semnat o
ordonanță care a închis 180.000 de contracte de muncă. Este recordul absolut pe
care nici Dragnea în prima ediție nu l-a reușit. Absurditatea
«plătești
pentru două ore contribuții ca pentru opt
»,
testată de echipa Dăncilă-Dragnea și soldată cu un eșec răsunător, este
reciclată de echipa Ciucă-Ciolacu. Doar pentru că premierul PNL și Ministerul
de finanțe PSD îi cred hoți pe toți și, în loc să îi verifice pe cei care au
muncă la gri, îi pedepsesc pe toți, angajatorii s-au trezit forțați să plătească
taxe mai mari. Unii au făcut-o, în alte cazuri, însă, zeci de mii de oameni au
rămas fără loc de muncă. Socialismul din PSD a dispărut căci aleg să ia mai
mulți bani de la cei mai săraci lucrători. Liberalismul din PNL a dispărut
pentru că se opun tocmai celor care aleg să muncească și celor care creează
locuri de muncă, a rămas doar un Partid Național Laș
”, declară Oana Țoiu, deputat USR și membru în
Comisia pentru muncă a Camerei Deputaților.

Sesizarea depusă
vizează legea de aprobare a Ordonanței Guvernului 16/2022 prin care au fost
aduse mai multe modificări Codului fiscal. Până la finalizarea procedurii
parlamentare, ordonanța putea fi atacată la CCR doar de Avocatul Poporului,
care nu a făcut acest lucru.

Suprataxarea muncii
part-time încalcă mai multe articole din Constituție referitoare la dreptul la
muncă și la așezarea justă a sarcinilor fiscale.

Pe de o parte,
impozitarea persoanelor care muncesc una, două, patru sau șase ore pe zi la fel
ca cele care muncesc opt ore pe zi contravine regulii ca valoarea contribuției
să difere de la persoană la persoană în funcție de cuantumul veniturilor
realizate, consemnată și în decizii anterioare (din 2006 și 2009) ale Curții
Constituționale.

Pe de altă parte,
suprataxarea muncii part-time a fost adoptată la jumătatea lunii iulie și s-a
aplicat din august, adică după două săptămâni. Au fost, astfel, încălcate
principiul securității juridice consacrat de Constituție și prevederile Codului
fiscal care spun că „în cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții
obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc
facilități existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a
fiecărui an şi vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui an”.

Totodată, suprataxarea
salariilor pe normă parțială a fost făcută fără o justificare bazată pe o
analiză de impact, fără date economice sau statistice.

Articolul USR și Forța Dreptei contestă suprataxarea muncii part-time la Curtea Constituțională apare prima dată în Uniunea Salvați România.

Justiția, pusă pe butuci de CCR, după decizia privind prescripția răspunderii penale

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, face o analiză a modului în care s-a ajuns la decizia CCR nr. 358/2022 privind prescripția răspunderii penale și atrage atenția asupra efectelor dezastruoase ale acesteia, arătând că există un risc major de închidere a sute de dosare, în care sunt înregistrate prejudicii de miliarde de euro.

***

Parcă nu mai trece zi să nu aflăm că încă un dosar penal s-a închis ca urmare a deciziei CCR nr. 358/2022. Astăzi, DIICOT a precizat că există risc major de închidere a aproximativ 600 de dosare de criminalitate organizată, cu prejudicii de peste 1,1 miliarde de euro. Luna trecută, DNA arăta că pot fi compromise cca 557 de dosare de corupție cu prejudicii care depășesc 1,2 miliarde de euro. Parchetul general de pe lângă ICCJ încă nu a oferit datele complete. Situația este dezastruoasă.

Ca să înțelegem cum am ajuns în această situație, vă propun să începem cu momentul 26 mai 2022, acela când CCR a dat lovitura de grație justiției penale prin pronunțarea deciziei nr. 358/26 mai 2022. Dacă în perioada OUG 13 cei care forțau amnistia și grațierea au încercat închiderea dosarelor penale prin modificarea legilor în Parlament, de această dată strategia s-a schimbat, iar lovitura de grație nu a fost dată de Parlament, ci prin intermediul Curții Constituționale. Efectul este devastator.

Pentru ca anchetele să nu dureze la nesfârșit, pentru a impulsiona organele judiciare să soluționeze într-un termen rezonabil dosarele penale și pentru a nu prelungi incertitudinea față de persoanele anchetate, legea spune așa: poți trage la răspundere penală o persoană doar într-un anumit termen. Acesta e termenul de prescripție a răspunderii penale. Doar cele mai grave infracțiuni sunt imprescriptibile, cum ar fi omorul, genocidul etc. Dacă însă organele judiciare descoperă faptele, nu stau în pasivitate, termenul de prescripție se întrerupe și începe să curgă un nou termen. Fiecare act de procedura efectuat de organul judiciar întrerupe termenul, cu o precizare: condamnarea definitivă trebuie să intervină totuși cel târziu într-un termen egal dublul termenului de prescripție a răspunderii penale. De exemplu, dacă termenul de prescripție este de 8 ani, indiferent că acest termen este întrerupt o dată sau de mai multe ori, dacă în termen de 16 ani de la data săvârșirii faptei nu intervine o condamnare definitivă, persoana anchetată nu mai răspunde penal.

Ce a făcut CCR?

În 2018 a dat o decizie, nr. 297/26.04.2018, prin care, în linii mari, a interpretat textul din Codul penal apreciind că nu orice act de procedură ar trebui să fie apt a conduce la întreruperea termenul de prescripție, ci doar actele care, potrivit legii, trebuie comunicate persoanei anchetate. Adică a dat textului în vigoare o interpretare restrictivă, restrângând efectele textului din codul nou la o formă asemănătoare, dar mai îngustă ca aplicare, formă care era cuprinsă în vechiul cod penal. Trimiterea la soluția din vechiul cod a fost expresă în considerentele deciziei.

E adevărat că această decizie a avut o formă atipică (dar nu singulară, mai putând fi întâlnite decizii asemănătoare) pentru că ea nu conținea nici formularea ”norma e constituțională în măsura în care are următorul înțeles…”, dar nici nu declara neconstituționalitatea întregului art. 155 alin. (1) Cod penal, ci doar a unei părți din acel text care era prea general, referindu-se la orice act de procedură în cauză, și trebuia interpretat restrictiv, limitat doar la actele de procedură care, potrivit legii, trebuie comunicate persoanei anchetate. Decizia a fost una disputată, fiind luată la limită: 5 contra 4 judecători CCR. Ca fapt divers, la acea dată s-au opus opiniei majoritare judecătorii constituționali Simina Tănăsescu, Livia Stanciu, dar și Valer Dorneanu și Maya Teodoroiu.

Bună sau rea, decizia CCR nu a declarat însă neconstituțional întregul text, ci a lăsat să se înțeleagă suficient de clar că textul există în continuare, dar trebuie interpretat în sensul restrictiv în care nu toate actele de procedură pot conduce la întreruperea termenului de prescripție, ci doar cele care trebuie comunicate suspectului sau inculpatului.

După pronunțarea acestei decizii, marea majoritate a instanțelor de judecată (judecătorii, tribunale, curți de apel și ICCJ ) precum și a procurorilor au apreciat că textul rămâne aplicabil și că decizia CCR este una interpretativă, nu una simplă/extremă. În data de 16-17 mai 2019, președinții secțiilor penale ale ÎCCJ și curților de apel, împreună cu reprezentanții INM și ai PICCJ au dezbătut mai multe chestiuni de drept în vederea unificării practicii judiciare și au căzut de acord cu privire la caracterul interpretativ al deciziei CCR nr. 297/2018, cum rezultă și din Minuta semnată în urma acestei ședințe.

Au existat, însă și câteva soluții contrare prin care unele instanțe au considerat că decizia CCR a fost una simplă/extremă care a avut ca efect încetarea aplicabilității . În 2019 ÎCCJ s-a pronunțat prin decizia nr. 5/21.03.2019 a ICCJ asupra unei solicitări de emitere a unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. Deși solicitarea a fost respinsă de ÎCCJ, decizia este foarte importantă pentru că din era rezultă opinia ICCJ cu privire la acest aspect. Cererea Curții de Apel Constanța a fost respinsă ca inadmisibilă tocmai pentru că ICCJ a considerat că întrebările instanței ”nu ridică veritabile chestiuni de drept”, deci că nu există o problemă dificilă de drept care trebuie dezlegată. ICCJ a apreciat că decizia CCR nr. 297/2018 este suficient de clară, arătând că deciziile CCR sunt obligatorii nu doar în ce privește dispozitivul, ci si considerentele.

Acesta era argumentul principal care conducea la concluzia că decizia CCR este una interpretativă, nu una extremă. ICCJ a întărit această idee spunând că instanțele nu sunt chemate să interpreteze efectele deciziei CCR, ci trebuie să aplice în mod direct acea decizie ”într-un mod conform considerentelor sale”, adică ținând cont de interpretarea dată de CCR prin considerente. Așadar, practica judiciară se consolidase deja în sensul opiniei majoritare încă de la jumătatea anului 2019. De atunci și până la schimbarea de direcție a CCR realizată prin pronunțarea nuclearei decizii nr. 358/2022 practica instanțelor de judecată a fost unificată și stabilă. De asemenea, doctrina era majoritară în același sens. Doar câteva articole mai relevante au fost în sensul argumentării caracterului extrem al deciziei nr. 297/2018 . În rest, toate lucrările importante de drept penal consemnau menținerea în vigoare a art. 155 alin. (1) Cod penal în noua interpretare dată de CCR.

Ce se întâmplă după aproximativ 4 ani? CCR se sucește la 180 de grade și vine în 2022 cu bomba: de fapt, decizia din 2018 nu era una interpretativă, cum greșit au înțeles instanțele de judecată, majoritatea facultăților de drept, CSM, INM, Consiliul Legislativ etc., ci una simplă/extremă care a avut drept consecință încetarea efectelor art. 155 CP după expirarea termenului de 45 de zile de la publicarea în M.of. a acestei decizii, adică din 09.08.2018.

Asta are efectul unei bombe nucleare cu efecte retroactive detonate în sistemul judiciar penal. Decizia a fost luată cu majoritate, opunându-se doar doamnele judecător Simina Tănăsescu și Livia Stanciu. Raportor a fost dl. Daniel Morar, fost procuror-șef al DNA. De remarcat inconsecvența fostului președinte CCR Valer Dorneanu care, în 2018 aprecia că excepția este neîntemeiată, iar acum s-a sucit și a apreciat nu doar că decizia din 2018 a fost întemeiată, ci și că acea decizie a fost una extremă. De asemenea, este de remarcat ciudățenia juridică: dacă e decizie simplă, în lipsa intervenției legiuitorului textul declarat neconstituțional își încetează aplicabilitatea. După acest moment orice altă excepție referitoare la art. 155 alin. (1) CP ar fi trebuit respinsă ca inadmisibilă. Nu poți declara de două ori neconstituțională o norma juridică printr-o decizie simplă, după cum nu o poți abroga de două sau mai multe ori.

Motivarea deciziei CCR se bazează pe argumentul principal al pasivității legiuitorului. Sigur că legislația trebuie sistematizată, curățată de buruieni și pusă în acord cu deciziile CCR. La acest capitol parlamentul este în culpă, mișcându-se foarte greu. Dar analizând mai atent această speță punctuală, observăm că argumentul CCR este unul fals, care ascunde lucrătura perversă pe care politicienii regimului Iohannis au reușit-o în 2022, folosindu-se de CCR, făcându-l pe Dragnea să pară un biet ageamiu. De ce este fals argumentul pasivității legiuitorului?

• Pentru că decizia din 2018 nu impunea o intervenție urgentă, fiind o decizie interpretativă. Nu o spun eu, dar așa au apreciat în decizii de speță ICCJ și celelalte instanțe, așa a apreciat și o parte importantă a mediului academic precum și alte instituții importante din sistemul judiciar. Există unele decizii CCR cu care se poate trăi, care dau sens și interpretare unor texte legale, fără a le șterge din legislație, și sunt și unele decizii extreme care acționează ca o radieră. După expirarea celor 45 de zile de la publicarea acestor din urmă decizii CCR textul își încetează aplicabilitatea ca și cum ar fi abrogate. Nu este același lucru a sta în pasivitate față de un text care rămâne în vigoare, fiind însă aplicat în înțelesul dat de o decizie CCR, cu a rămâne în pasivitate față de o decizie CCR extremă, care conduce la ieșirea din vigoare a acelui articol. În primul caz textul de lege rămâne în vigoare, fără a se produce dezechilibre majore în justiție, în al doilea caz efectele sunt mult mai dure putând conduce chiar la vid legislativ și blocaje insurmontabile. Acesta este avantajul deciziilor interpretative față de cele extreme. Ca fapt divers, până la intrarea în vigoare a noului Cod civil, în 2011, decizia interpretativă nr. 349/2002 referitoare la tăgada paternității și-a produs efecte în mod direct.

• Pentru că CCR avea câteva sesizări mai vechi, din 2019, pe care le-a ținut în sertar și le-a analizat, ca la comandă, abia în 2022. Oare asta nu e pasivitate vicleană? Nu faci nimic, ții acele sesizări în sertar și le scoți la momentul potrivit, detonând sistemul judiciar penal. De ce nu s-a pronunțat CCR-ul încă din 2019 pe acele excepții?

• Pentru că CCR s-a sucit la 180 de grade, ca la comandă. În dosarele cu miză mare politicienii transmit impulsurile potrivite pentru judecătorii constituționali pe care i-au numit în funcție. Majoritatea sunt receptivi la aceste impulsuri. Argumentul ignoră legătura foarte apropiată între judecătorii CCR și politicieni, care îi determină pe mulți dintre judecătorii CCR, cu tot mai rare excepții, să acționeze ca servitori ai intereselor celor care i-au numit în funcție.

• CCR-ul aruncă toată vina pe legiuitor, dar nu vede bârna din ochiul său. Să spui inițial că un text e neconstituțional, dar doar pe jumătate, pentru a afirma apoi, după câțiva ani, că de fapt și acest rest e neconstituțional e de noaptea minții! CCR dă o decizie care generează probleme, și tot CCR îi ceartă apoi pe toți că nu au înțeles ce au avut ei în cap când au pronunțat decizia: pe instanțe, parchete, INM, MJ, profesori de drept, parlamentari. Timp de 4 ani de zile, acel articol s-a aplicat, a produs efecte fără probleme deosebite în practică. Apoi, cu argumente discutabile, validate la limită (5 la 4 dintre judecătorii CCR), și cu o exprimare defectuoasă, CCR a generat cu adevărat probleme în aplicarea legii prin decizia nr. 297/2018. Încep să am convingerea că dacă interpretarea instanțelor ar fi fost alta începând cu 2019, venea apoi CCR și spunea că de fapt au greșit. Exact ca în bancul cu basca: dacă ai, de ce ai, dacă n-ai, de ce n-ai, după interesul unor băieți și fete deștepte care trebuie cu orice preț să scape de dosare penale chiar cu prețul închiderii a altor sute sau mii de dosare.

• Pentru că ignoră o altă pasivitate: cea a organelor judiciare care, în unele cazuri, au dormit pe dosare cu anii, de a ajuns un termen de 5-7 ani să nu mai fie suficient pentru finalizarea unei anchete penale.

• Pentru că falsă este și explicația dată de judecătorul raportor Daniel Morar în această speță: în 2018 CCR ar fi transmis doar un fel de avertisment, o recomandare în urma căreia legiuitorul nu a făcut nimic, astfel încât a trebuit, chipurile, să vină iar CCR, în 2022, și să ”radă” tot textul.

Varianta asta e contrazisă de realitate: decizia CCR din 2022 nu dă cu barda, ci spune că, de fapt, CCR a dat cu barda încă din 2018, doar că nimeni nu a înțeles asta, în afară de 3 inși, toți ceilalți magistrați, profesori de drept care au înțeles altceva fiind nepricepuți.

Mai spune dl. Morar, devenit între timp avocat de penal, că a fost clar pentru majoritatea oamenilor că decizia din 2018 nu a fost interpretativă.

Lucrurile stau exact invers: majoritatea covârșitoare a practicienilor au înțeles că decizia a fost interpretativă. Ne mai spune că recomandarea a fost dată pentru legiuitor, nu pentru magistrați. În realitate, deciziile CCR sunt obligatorii pentru toate instituțiile, iar textul deciziei nu se referă în mod explicit la legiuitor, cum a făcut-o cu alte ocazii. Și mai sugerează, în mod evident eronat, că e scuzabil ca magistrații să inventeze texte de lege, să își aroge putere de legiuitor, această conduită putând fi trecută cu vederea, dar este inacceptabilă doar lentoarea parlamentului. În realitate, în speța de față magistrații nu și-au arogat puteri de legiuitor, nu au inventat un text de lege, ci au interpretat legea exact prin prisma deciziei CCR.

Poziționarea aceasta este dezamăgitoare având în vedere rolul pozitiv pe care dl. Morar l-a avut la conducerea DNA, dar se modifică ea scoarța Pământului, darămite oamenii… Sugestive sunt și explicațiile domnului Morar despre decizii CCR referitoare la vechimea pt. accedere la DNA/DIICOT. Ne spune ca „a votat” împotriva admiterii obiecției de neconstituționalitate dintr-un fel de solidaritate cu foștii colegi de la DNA, dar când detaliază înțelegem mai degrabă că opțiunea sa era în sensul admiterii sesizării ICCJ. Regăsim astfel „solidaritatea” ca temei de drept pentru soluționarea sesizărilor CCR. Dacă vedem asta la un magistrat de anvergură, bun profesionist, ce pretenții să mai avem de la politruci, membri de partid împinși din parlament direct la CCR?

• După tot felul de contorsiuni de logică juridică CCR ne spune în decizia 358/2022, la un moment dat, sec: decizia din 2018 era una simplă/extremă, care a condus la expirarea termenului de 45 de zile în care legiuitorul trebuia să intervină la ieșirea din vigoare a acelui articol . Numai că aceeași CCR, prin Decizia nr. 466/2019 ne spune taman invers: art. 155 alin. (1) este în vigoare, fiind modificat (de decizia nr. 297/2018)! Deci nu doar că întregul sistem judiciar a considerat în mod corect că art. 155 alin. (1) Cod penal a rămas în vigoare, ci însăși CCR în 2019 scria negru pe alb acest lucru. Și atunci întrebarea legitimă este: mai are cineva vreun dubiu că lucrătura malefică a aparținut de data aceasta CCR-ului?

În cele ce urmează mă voi referi și la activitatea miniștrilor Justiției între 2018-2022, raportat la această problemă a întreruperii prescripției răspunderii penale. Unii dintre foștii miniștri s-au exprimat deja în spațiul public, alții tac asurzitor.

Dacă privim lucrurile prin prisma deciziei CCR nr. 358/2022, pentru a evita încetarea aplicabilității art. 155 alin. (1) Cp ar fi trebuit ca punerea în acord cu decizia CCR nr. 297/2018 să fi fost făcută în termenul de 45 de zile de la data publicării ei în M.of. Așadar, potrivit DCC nr. 297/2018, pentru a salva art. 155 alin. (1) Cp acest articol ar fi trebuit modificat până pe 9 august 2018.

Tudorel Toader, ocupat în acea perioadă cu evaluarea procurorului șef DNA și apoi a procurorului general Augustin Lazăr, s-a exprimat de curând public pe acest subiect, în sensul că decizia CCR nr. 297/2018 era una interpretativă, care nu impunea o intervenție de urgență pentru că art. 155 alin. (1) Cp nu urma să își înceteze aplicabilitatea după pronunțarea acestei decizii. Ministrul Tudorel Toader inițial, după tot scandalul generat de OUG 13 din mandatul lui Florin Iordache, a pus în consultare publică la 19.04.2017 un proiect de modificare a Cp si Cpp care punea parțial în acord codurile cu deciziile CCR, care nu mai impunea prag pentru abuzul în serviciu și care nu mai prevedea dezincriminarea neglijenței în serviciu.

Vă reamintesc că discuțiile de la acea vreme erau focalizate pe modificarea infracțiunii de abuz în serviciu cerută de liderul PSD de la acea vreme și de către alți colaboratori ai săi. Proiectul nu fost promovat ca atare în Parlament, ci a fost promovat în noiembrie 2017 un alt proiect care punea în acord parțial Cp si Cpp cu deciziile CCR, fără nicio referire la abuzul în serviciu. De asemenea, proiectul nu conținea nicio referire la art. 155 Cp având în vedere că la data promovării lui decizia încă nu fusese pronunțată. După pronunțarea deciziei CCR nr. 297/26.04.2018 și până la finalul mandatului său, 24.04.2019, Tudorel Toader nu a propus un alt proiect inițiat de Ministerul Justiției.

În schimb, sub pretextul punerii în acord a Cp si Cpp cu deciziile CCR, pesediștii lui Dragnea au propus la 18 aprilie 2018, cu doar câteva zile înaintea pronunțării deciziei CCR, prin inițiativă legislativă parlamentară, niște monstruozități pe care le-au trecut prin Comisia Iordache. Pe lângă unele modificări corecte, aceștia au împănat codurile cu propuneri extrem de toxice (Codul penal – plx 406/2018 , Codul de procedură penală – plx 373/2018) .

Între modificările care puteau fi făcute, nefiind foarte nocive, se regăsea și modificarea art. 155 Cp, dar modificarea nu viza o punere în acord cu decizia CCR pentru că această decizie încă nu fusese pronunțată la data depunerii propunerii legislative în Parlament. Modificare propunea însă adoptarea unei forme asemănătoare celei din vechiul Cod penal. După dezbateri parlamentare aprinse pe marginea acestor proiecte controversate și deosebit de nocive, aceste propuneri au picat într-un final la CCR care le-a declarat, în iulie 2019, neconstituționale în ansambul lor. În urma acestor decizii, proiectele au fost respinse de Parlament în martie 2021.

În portofoliul ministrului Ana Birchall (aprilie 2019 – noiembrie 2019) nu a fost promovat niciun proiect de modificare a Cp și Cpp, dar a fost constituit un grup de lucru care să actualizeze și să sistematizeze modificările necesare la Codul penal și cel de procedură penală. După anunțul CCR din iulie 2019 de declarare a neconstituționalității proiectului toxic al PSD, în ansamblul său, putea fi, teoretic, demarat un nou proiect de lege pentru că proiectul toxic din Parlament, votat și de d-na Birchall, fusese declarat neconstituțional în ansamblul său. Singurul ministru al justiției din perioada 2018-2022 care a avut o poziționare din care rezultă că ar fi văzut problema, ar fi conștientizat pericolul vidului legislativ, este Ana Birchall, care însă se întreabă retoric ce au păzit ceilalți miniștri, explicând că ea nu putea interveni (prin OUG, ca și când nu putea promova prin MJ, sau ca deputat, un proiect/propunere legislativă punctuală de rezolvare a problemei) pentru că în Parlament era propunerea rezultată din Comisia Iordache.

Nimic nu oprea ministrul justiției sau un deputat ff deștept, mai deștept decât toți ceilalți la un loc, să propună completarea art. 155 cu alin. (1) despre care CCR ne spune acum că și-a încetat aplicabilitatea la 9 august 2018. Adevărul este că la acea dată era aproape imposibil să prevezi mizeria CCR din 2022, iar poziționarea doamnei Birchall reprezintă mai mult o formă de aroganță fără acoperire. La fel cum l-au reprezentat și numeroasele sfaturi pe care ni le dădea din tribune, despre cum să desființăm în 2021 SIIJ, ignorând fără urmă de jenă faptul că votase cot la cot cu colegii ei pesediști din Epoca Dragnea pentru înființarea SIIJ.

Ulterior, ministrul Cătălin Predoiu, în tot cursul anului 2020, nu a propus niciun proiect de punere în acord a Cp și Cpp cu deciziile CCR, deși la MJ era schițat deja un proiect mai amplu, încă de pe vremea predecesoarei sale, care includea mai multe articole care trebuiau puse în acord.

După preluarea portofoliului de ministru, eu am reactivat grupul de lucru înființat în 2019 care se ocupase de redactarea inițiala a proiectului de modificare a Cp și Cpp pentru a-l actualiza, a-l completa și cu celelalte decizii apărute între timp și a-l finaliza. În luna aprilie 2021 acest grup de lucru s-a concentrat pe modificarea Codului de procedură penală în acord cu decizia CCR nr. 233/07.04.2021, decizie extremă, care impunea obligativitatea motivării hotărârilor judecătorești penale odată cu pronunțarea și avea potențial de creare a unui vid legislativ. Textul a fost finalizat în timp util, fiind promovat ca inițiativă parlamentară pentru a câștiga timp.

A fost evitat astfel un dezastru cu impact negativ asupra foarte multor dosare penale. În iulie 2021 am finalizat proiectul de modificare a Cp și am pornit procedura de adoptare a proiectului de modificare a Cp, punând proiectul în consultare publică, și care conținea inclusiv modificarea art. 155. Termenul de consultare a expirat pe 8 septembrie, dată după care putea fi putea fi aprobat în guvern și trimis către Parlament. Pe 2 septembrie am pus în consultare publică și proiectul de modificare a CPP . După 15 octombrie 2021 și acest proiect putea fi trimis spre aprobare în Guvern și apoi către Parlament.

Ne întoarcem la ministrul Cătălin Predoiu, care, în loc să continue procedura de aprobare în guvern a proiectelor de lege, după cca jumătate de an, fără nicio justificare rațională, a pus din nou în consultare cele 2 proiecte . Ele nu au fost trimise către parlament nici până acum, 14.11.2022, deși pe 2 iunie 2022 Cătălin Predoiu afirma că a trimis cele două proiecte către Guvern spre aprobare.

În schimb, imediat după pronunțarea deciziei CCR nr. 358/2022 Predoiu a inițiat o OUG de modificare a art. 155 CP, deși putea solicita adoptarea unei inițiative parlamentare depuse în decembrie 2021 de colegii mei din USR, similară proiectului de OUG, aflată la camera decizională. Dintr-o anumită perspectivă demersul a fost tardiv pentru că nu a salvat miile de dosare care vor fi închise, dar mai grav este că modificarea Cp prin OUG a fost o cale extrem de riscantă pentru că vulnerabilizează în continuare instituția întreruperii prescripției răspunderi penale (OUG a fost emisă în condițiile în care în Parlament exista o propunere legislativă cu același obiect, aflată în camera decizională, care putea fi adoptată într-o singură zi). Dacă peste 4 ani ne trezim că CCR va considera adoptarea textului prin OUG ca neconstituțională pentru că exista în Parlament un proiect cu conținut similar (există decizii CCR în acest sens) înseamnă că ne vom întoarce de unde am plecat și că vidul legislativ se va extinde.

Privind retrospectiv, sigur că ar fi fost ideal dacă reușeam să finalizez mai repede proiectul de modificare a Codului penal. Motivul pentru care nu am accelerat procedura îl constituie în primul rând faptul că nu exista la acel moment o decizie CCR extremă care să creeze riscul unui vid legislativ. Cum am mai spus, decizia CCR nr. 297/2018, a fost considerată de instanțele judecătorești într-o practică judiciară consolidată ca fiind o decizie interpretativă. Însăși CCR aprecia în decizia nr. 466/2018 că art. 155 alin. (1) este în vigoare. Atunci când a fost emisă o decizie extremă, cum a fost decizia nr. 233/07.04.2021, am acționat în regim de urgență pentru a nu lăsa posibilitatea creării unui vid legislativ.

Pe de altă parte, apreciez că, dacă proiectele pe care le-am pus în consultare publică în iulie, respectiv septembrie 2021 nu ar fi fost băgate în sertare de Cătălin Predoiu, ele ar fi putut fi adoptate până în mai 2022 când s-a pronunțat CCR, ceea ce ar fi putut lipsi CCR de argumentul principal (și înșelător, după cum am argumentat mai sus), acela al pasivității legiuitorului. Ar fi existat șanse destul de mari ca decizia CCR să fi arătat cu totul altfel, iar nucleara să fi fost dezamorsată. Este, evident, doar o supoziție, CCR are resurse inepuizabile de a ne surprinde.

Care ar fi concluzia? Așa-zisa pasivitate a legiuitorului invocată de CCR a avut la bază în primul rând faptul că decizia CCR nr. 297/2018 nu a fost una tranșantă, extremă, ci a fost una interpretativă. Așa s-a așezat practica judiciară într-o majoritate covârșitoare. Vina pentru detonarea a mii de dosare penale aparține în primul rând CCR care a făcut astfel un serviciu patronilor politici și un mare deserviciu societății. Felul în care CCR a reinventat decizia din 2018 considerând-o una extremă și nu una interpretativă este grăitor.

În final, ar mai fi de făcut un sigur comentariu: reforma legislației penale făcute de Predoiu în 2009 prin adoptarea Noului Cod penal și Codului de procedură penală reprezintă un eșec. Numărul mare de articole declarate neconstituționale de CCR, mai ales în privința Codului de procedură penală, ne conduce spre această concluzie, chiar și acceptând că o parte dintre ele au fost declarate neconstituționale la comandă politică.

Totuși, vorbim de aproximativ o zecime din Codul de procedură penală declarată neconstituțională. Iar Codul penal a fost adoptat de Guvernul Boc prin angajarea răspunderii guvernului, adică fără dezbateri parlamentare. După cum am spus, CCR din 2016 și până în prezent a dat și multe decizii controversate, la comandă politică pentru salvarea pielii unor băieți deștepți. Cu toate astea, numărul imens de articole declarate neconstituționale ne face să concluzionăm în sensul eșecului reformării legislației (procesual) penale. Iar răspunderea politică pentru acest dezastru îi aparține în primul rând lui Cătălin Predoiu, cel care a pus în mâinile Alinei Bica, omul său de încredere, coordonarea modificărilor legislație penale în calitatea sa de secretar de stat la Ministerul Justiției. CCR trebuie reformată din temelii.

La CCR s-au blocat reforme importante, de CCR au trecut legi odioase. Reforma CCR trebuie făcută prin modificarea legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR, dar și prin revizuirea Constituției. Până la revizuirea Constituției, noi, USR, vom propune modificarea legii CCR care ar trebui să nască în această etapă o discuție serioasă despre ce avem de gând cu această instituție: să o acceptăm ca pe o gașcă de protecție a intereselor cu precădere politice ale unora sau altora, care face tot felul de jocuri politice, sau să redevină o instituție serioasă, respectată, reprezentată de judecători constituționali cu înaltă anvergură profesională și morală, care să se ridice la nivelul suprem pe care i-l conferă Constituția României.

……………………………………………………………………….

NOTE DE SUBSOL:

Curtea de Apel Constanța – dec. pen. nr. 425/12.04.2018, dec. pen. nr. 43/18.01.2019, dec. pen. nr. 443/12.06.2020; Curtea de Apel Oradea – dec. pen. nr. 341/2018, 368/10.08.2018; Curtea de Apel Alba Iulia – dec. pen. 448/12.06.2019; Curtea de Apel București – dec. pen. nr. 838/12.06.2019; Curtea de Apel Brașov – dec. pen. nr. 361/24.04.2019; Curtea de Apel Timișoara – dec. pen. nr. 515/09.05.2018, dec. pen. nr. 563/05.11.2018; Curtea de Apel Iași – dec. pen. nr. 79/15.10.2019; Judecătoria Bacău – dec. pen. 1541/2018; Judecătoria Medgidia – hot. pen. nr. 1923/2018, Tribunalul Argeș – hot. nr. 403/11.10.2018, Curtea de Apel Târgu Mureș – dec. pen. nr. 520/15.11.2018, dec. pen. nr. 529/28.11.2019 etc. ICCJ , dec. pen. nr. 32/07.02.2019, dec. pen. nr. 174/RC/15.05.2019, dec pen. nr. 148/19.04.2019, dec pen. nr. 168/07.05.2019, dec pen. nr. 268/rc/25.05.2019, dec pen. nr. 235/08.07.2019, dec pen. nr. 8/RC/09.01.2020, dec pen. nr. 181/11.03.2020, dec pen. nr. 183/12.03.2020, dec pen. nr. 112/14.05.2020, dec pen. nr. 143/09.06.2020, dec pen. nr. 483/15.12.2020, dec pen. nr. 126/1RC/2.02.2021, dec pen. nr. 167/25.02.2021, dec pen. nr. 276/RC/22.06.2021 etc. Minuta întâlnirii procurorilor șefi de secție din cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ, DNA, DIICOT și ai parchetelor de pe lângă curțile de apel din 9-10 martie 2020

Curtea de Apel Timișoara – dec. pen. nr. 1208, dec. pen. nr. 1209/31.10.2018; Curtea de Apel Cluj – dec. pen. nr. 493/23.04.2019; Curtea de Apel Alba – dec. pen. 388/23.05.2019 etc.

https://m.luju.ro//opinii/editorial/mai-este-posibila-intreruperea-cursului-prescritiei-raspunderii-penale-dupa-decizia-297-2018-a-ccr

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/213968

De lege lata, există cauze de întrerupere a termenului prescripției răspunderii penale?

Daniel Morar despre deciziile CCR privind prescripția: „Supărările ministerului Public cred că ar trebui să se îndrepte mai mult pe ceea ce pot face ei, procurorii (…) Curtea Constituțională nu este partenerul organelor de urmărire penală”

DCC nr. 358/2022, paragraful 73: ”În consecinţă, Curtea constată că, în condiţiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simplă/extremă, în absenţa intervenţiei active a legiuitorului, obligatorie potrivit art. 147 din Constituţie, pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii şi până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului prescripţiei răspunderii penale, fondul activ al legislaţiei nu conţine vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale.”

DCC nr. 466/2019, paragraful 183: ”În privinţa criticilor de neconstituţionalitate aduse art. I pct. 19 [cu referire la art. 155 alin. (2)] din lege, potrivit cărora acesta nu respectă normele de tehnică legislativă, care ar impune ca, în situaţia în care alineatele rezultate în urma punerii de acord cu decizia Curţii sunt identice cu cele în vigoare, Parlamentul să elimine din conţinutul normativ al legii de modificare o asemenea intervenţie legislativă, Curtea constată că art. 155 din Codul penal – în vigoare – cuprinde 5 alineate, iar 4 alineate au fost supuse unor evenimente legislative, după cum urmează: alineatul (1) a fost modificat, alineatul (3) a fost eliminat, alineatul (4) a fost modificat, iar alineatul (5), ca urmare a eliminării alineatului (3), a fost renumerotat.”

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17241 http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17179

Câteva exemple de reglementări toxice: se relaxau foarte mult condițiile deja permisive ale liberării condiționate, Se reduceau termenele de prescripţie a răspunderii penale, infracţiunile de dare de mită şi de cumpărare de influenţă erau dezincriminate parţial, era dezincriminată total infracţiunea de neglijenţă în serviciu, erau înjumătăţite pedepsele pentru infracţiunile de delapidare şi abuz în serviciu, abuzul în serviciu în formă calificată era dezincriminat, achitarea prejudiciului devenea pentru toate categoriile de infracțiuni circumstanță atenuantă obligatoriu dacă prejudiciul era achitat, erau îngreunate condițiile de aplicare a confiscării extinse, martorul, putea întrerupe audierea, erau eliminate ca prove înregistrările efectuate de către terți (de ex imaginile surpinse de camere de vedere ale unui magazin, denunțurile nu puteau conduce la reducerera limitelor de pedeapsă decât dacă erau efectuate la maximum un an de la comiterea faptei, necompetența materială a instanțelor putea fi incocată oricând și asta conducea la reluarea proceselor de la 0, punerea sub protecție a martorilor era îngreunată, era înlătorată posibilitatea procurorilor de a obține de urgență date despre tranzacțiile financiare suspecte, la audierea martorului putea participa și suspectul (cu risc de intimidare), suspecții puteau afla toate datele din dosarul de urmărire penală încă din faza incipientă a anchetei, revizuirea și recursul în casație puteau fi folosite pentru a redeschide prin motivele nou introduse în cod a dosarelor deja soluționate definitiv etc.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a altor acte normative

Proiectul de  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală

https://www.facebook.com/ministeruljustitieiromania/posts/pfbid02t9QX2eGmPY9TnXxRSo5tWzYCi23tZeTPAqz1nRUFEZGweeHYTSkabrGADHT6yedel OUG nr. 71/30.05.2022

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19968

Articolul Justiția, pusă pe butuci de CCR, după decizia privind prescripția răspunderii penale apare prima dată în Uniunea Salvați România.

USR: Curtea Constituțională a ajuns un simplu instrument politic

Decizia de astăzi a
Curții Constituționale de a respinge sesizările USR pe legile Justiției, în
absența unui aviz al Comisiei de la Veneția, demonstrează că CCR a ajuns un
simplu instrument politic.

CCR a ajuns un
simplu instrument politic. S-a degradat până la un nivel foarte jos, de alarmă.
Ori de câte ori e o speță cu miză politică, deciziile sunt preponderent
politice, mai puțin juridice. CCR a devenit un fel de legiuitor, își arogă
puteri pe care nu le are, tranșează dispute politice. Astăzi, a decis că legile
justiției sunt constituționale. În primul rând, CCR trebuia să amâne
soluționarea obiecțiilor până la pronunțarea avizului Comisiei de la Veneția.
Raportul preliminar al Comisiei de la Veneția se va da pe 16 noiembrie, timp
suficient și pentru coordonarea cu calendarul legat de ridicarea MCV și
aderarea la Schengen. Apoi, în cele aproximativ 100 de pagini de argumente depuse
de noi existau suficiente temeiuri pentru declararea neconstituționalității
unor articole din noile legi ale justiției
”, declară Stelian Ion, deputat
USR și fost ministru al Justiției.

USR îi solicită
președintelui Klaus Iohannis să nu promulge legile justiției în forma actuală
și să aștepte pronunțarea Comisiei de la Veneția. Un președinte responsabil nu
poate încuraja oligarhizarea justiției, așa cum a gândit ministrul Cătălin
Predoiu. În caz contrar, se poate crede că președintele preferă un sistem
judiciar slab, anemic raportat la înfăptuirea actului de justiție pentru omul
de rând, dar puternic ca scut pentru camarila politică iubitoare de BMW-uri și
ca instrument de anihilare a adversarului politic.

În mod normal, cu
aceste legi nocive care ne aruncă înapoi în perioada neagră a justiției
comandate de la partid din vremea Năstase-Stănoiu, nu s-ar putea ridica MCV.
Iohannis va miza totul pe negocierile politice și pe jucarea cărții poziției
geostrategice a României. Doar așa s-ar mai putea ridica MCV, nicidecum pentru
că România a înregistrat progrese și a îndeplinit toate obiectivele din MCV
”,
mai precizează Stelian Ion.

Cât despre CCR, este
tot mai clar că, fără o reformă a acestei instituții, în România nu se vor
putea face reforme pe baze constituționale solide pentru că CCR va juca de
fiecare dată politic.

USR va depune săptămâna viitoare un proiect legislativ de reformă a CCR pentru a nu mai permite acestei instituții să facă atât de ușor jocuri politice.

Articolul USR: Curtea Constituțională a ajuns un simplu instrument politic apare prima dată în Uniunea Salvați România.

CCR confirmă: legea care permite construcția de hidrocentrale mici în ariile protejate, neconstituțională

Decizia de astăzi a Curții
Constituționale, ca urmare a sesizării USR, arată că PSD, PNL, UDMR și AUR au
încălcat procedurile parlamentare atunci când, grăbindu-se să apere interesele
băieților deștepți din energie, au adoptat legea prin care dau undă verde
construcției de hidrocentrale mici în ariile protejate.

În sesizarea depusă la CCR,
USR a invocat 11 argumente de neconstituționalitate, printre care încălcarea
principiului bicameralismului, încălcarea dreptului la un mediu sănătos, încălcarea
obligațiilor asumate de România în relația cu Uniunea Europeană și lipsa sursei
de finanțare.

PSD și aliații săi s-au
folosit cinic de războiul Ucraina – Rusia ca să deblocheze niște proiecte
ilegale făcute de firme probabil prietene. S-a invocat criza energetică și necesitatea
ca România să devină independentă energetic. Dar, atenție, cele două hidrocentrale
ar contribui, după ce ar distruge sute de hectare de pădure și sănătatea noastră
la pachet, cu 0,5% din capacitatea de producție din România. Adică, nu vor
rezolva nimic. Nu vor scădea cu nimic prețul resimțit de noi toți la energie. În
schimb, în ultimii ani, Hidroelectrica s-a bucurat de un profit de 15 miliarde
de lei din care nu a investit nimic pentru a crește capacitatea de producție. Vorbim
de doi ani de reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și nu facem nimic – ele chiar
ar crește real capacitatea de producție. Avem hidrocentrale pe râul Jiu, în
valea Sadului și Curțișoara, blocate deși nu sunt în arii protejate naturale. Să
spună PSD și aliații săi de ce nu sunt terminate hidrocentralele care nu sunt
în arii protejate? De ce nu vrea actuala guvernare să crească capacitatea României
de producție de energie?
”, declară deputata USR Diana Buzoianu,
vicepreședintă a Comisiei de Mediu.

Admiterea sesizării USR este
o victorie pentru protecția mediului și pentru protejarea Defileului Jiului.
Terminarea hidrocentralelor înseamnă defrișarea a sute de hectare de pădure din
arii protejate naturale, un prejudiciu de mediu incalculabil. Acest lucru ar
agrava procedura de infringement deschisă împotriva României, adică amenzi și
mai mari pe care tot cetățenii le vor plăti. Deja s-au aruncat 300 de milioane
de euro, aceste construcții sunt ilegale, o spun chiar instanțele din România
(există și decizii de anulare a autorizațiilor de construire).

Articolul CCR confirmă: legea care permite construcția de hidrocentrale mici în ariile protejate, neconstituțională apare prima dată în Uniunea Salvați România.

Curtea Constituțională, sesizată pe legile Justiției marca Ciolacu-Ciucă-Iohannis

Parlamentarii USR și Forța
Dreptei sesizează Curtea Constituțională pe cele trei legi ale Justiției
adoptate pe repede-înainte de coaliția PSD-PNL-UDMR. Proiectele încalcă nu doar
angajamentele asumate de România în fața partenerilor europeni, dar și zeci de
prevederi ale Legii fundamentale.

Aceste legi ne aruncă
înapoi cu foarte mulți ani, în perioada de preaderare, când Adrian Năstase și
acoliții săi – Cătălin Voicu, Rodica Stănoiu și alții – creaseră o caracatiță
care sufocase întreaga justiție. La fel și acum. Sub pretextul îmbunătățirii
legilor justiției și sub ambalajul unei așa-zise reforme, puterea actuală duce,
de fapt, înapoi justiția din România. Vedem că actuala coaliție a forțat la
maximum adoptarea acestor legi, nu a așteptat avizul Comisiei de la Veneția,
Comisie la care, vedem în aceste zile, a avut grijă să desemneze un politruc, o
fostă senatoare cu ștate vechi în PNL. Aceste legi, pe lângă faptul că
oligarhizează tot sistemul judiciar, fac extrem de mult rău întregii societăți.
Românii care se vor intersecta, la un moment dat, cu vreun politician nu vor
avea nicio șansă pentru că toate aceste mecanisme create vor lucra în favoarea
acelui politician. Cei din PSD și PNL vor să toace miliardele din PNRR și banii
din bugetul țării în mod discreționar, fără să fie deranjați în niciun fel de
justiția din România
”, declară Stelian Ion, deputat USR și fost ministru al
Justiției.

Proiectele încalcă
prevederile referitoare la integrarea României în Uniunea Europeană, dat fiind
că cele trei proiecte votate nu doar că nu corectează aspectele criticate de
Comisia de la Veneția prin Avizul nr. 1079/2022 referitor la legea pentru
desființarea SIIJ, dar conțin foarte multe reglementări problematice care vin
în contradicție flagrantă cu unele recomandări din cadrul MCV, cu mai multe
avize ale Comisiei de la Veneția date în alte spețe și cu unele rapoarte GRECO.

Alte argumente invocate:

– este creat un statut
special membrilor CSM, făcând dificil ca aceștia să se supună mecanismelor de
control democratic

– este golit de atribuții
plenul CSM și, de facto, vor fi două CSM-uri, unul pentru judecători, celălalt
pentru procurori

– este afectată independența
și activitatea DNA și DIICOT, în condițiile în care procurorul general și procurorii-șefi
ai celor două structuri, numiți politic, pot infirma măsurile și soluțiile tuturor
procurorilor din subordine

– lipsa de predictibilitate și
claritate a prevederilor referitoare la posibilitatea colegiului de conducere a
Înaltei Curți de Casație și Justiție de a funcționa fără numărul legal de
membri

– lipsa unor criterii clare,
predictibile și obiective în schimbarea completurilor la ICCJ și formarea
completurilor de cinci judecători

– reglementarea activității
poliției judiciare nu prin lege, ci prin ordin comun al procurorului general și
ministrului de Interne

– afectarea independența judecătorilor
și principiul egalității în drepturi prin renunțarea la evaluarea periodică a
judecătorilor de la ICCJ și prin controlarea de către Secția pentru judecători
a CSM a promovărilor la ICCJ.

În plus, proiectele au fost
adoptate cu încălcarea regulamentelor celor două Camere, fără a fi respectate
termenele pentru dezbaterea în plen. De exemplu, la Senat, au fost supuse aprobării
plenului exact în ziua în care au primit raport din partea Comisiei speciale, astfel
că parlamentarii care nu sunt membri ai comisiei au fost lipsiți de
posibilitatea de a-și forma propria opinie și de a exprima un vot în cunoștință
de cauză, exercitând mai degrabă un mandat imperativ.

Cele trei legi ale justiției
au fost adoptate pe repede-înainte și în ședințele de plen ale Camerei
Deputaților și Senatului. Practic, pentru amendamente formulate pe câteva mii
de pagini au fost alocate doar câteva ore de „dezbatere” în plen. Mai mult, la
Senat nici măcar nu a existat posibilitatea susținerii în plen a amendamentelor
respinse de Comisia specială.

Solicitarea USR de prelungire a dezbaterilor până la primirea avizului Comisiei de la Veneția a fost, în mod repetat, respinsă.

Articolul Curtea Constituțională, sesizată pe legile Justiției marca Ciolacu-Ciucă-Iohannis apare prima dată în Uniunea Salvați România.

Curtea Constituțională, sesizată pe modificările prin care PSD-PNL facilitează acapararea proprietăților

Deputații USR și Forța
Dreptei au sesizat Curtea Constituțională pe modificările aduse Legii
cadastrului de coaliția PSD-PNL, modificări prin care sunt puse în pericol
proprietățile românilor.

Sub acoperirea unuia
dintre cele mai importante proiecte naționale, Cadastrul General, coaliția PSD-PNL
a constituit în ultimii ani multe instrumente la îndemâna primarilor și a
clientelei locale prin care se pot acapara proprietăți imobiliare. Prin
modificarea de care vorbim azi, procesul-verbal de vecinătate, necesar pentru
înscrierea în Cartea Funciară a posesiei și mai apoi a proprietății, ar putea
fi semnat de oricine folosește terenul, fie chiar chiriaș sau comodatar, chiar și
în contra intereselor proprietarului. 
Astfel de prevederi relativizează grav proprietatea din România și creionează
un context în care nu pot decât să vă recomand să vă verificați permanent
cărțile funciare și limitele proprietăților
”, declară deputatul USR Silviu
Dehelean, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Este necesară mărirea
ritmului de cadastrare a proprietăților și observăm că de la 250 s-a redus la
120 numărul de localități, care să fie alese de președinții de consilii
județene pe criterii subiective și lipsite de transparență. Accelerarea
cadastrării duce la absorbția de fonduri europene atât din perioadele de
programare, cât și din PNRR, fapt care contribuie la bunăstarea tuturor
comunităților locale și creșterea veniturilor populației. În momentul de față
ar fi trebuit incluse în proiect peste 1.200 de localități ca să vorbim de
finalizarea procesului, și nu 120, fapt care înseamnă în realitate o întârziere
de peste 10 ani
”, afirmă deputatul Antonel Tănase, membru al Forța Dreptei.

Printre argumentele invocate
în sesizarea depusă la CCR se numără încălcarea flagrantă a art. 44 din
Constituția României, referitor la dreptul de proprietate privată.

Concret, printr-o modificare
adusă art. 41 alin. (3) lit. c) punctul (i) din Legea cadastrului, au fost
introduse ca subiecți care pot încheia procesul-verbal de vecinătate persoane
care nu au nici reprezentarea situației de fapt (din teren), nici pe aceea a
situației de drept – istoricul proprietății, al hotarelor etc., conducând la
înregistrări în cartea funciară mai mari cu mai mult de 15%, fără limită
superioară, decât suprafața deja înscrisă, în temeiul actelor.

În sesizare este invocată și încălcarea principiului bicameralismului, în condițiile în care proiectul de modificare a Legii cadastrului și publicității imobiliare a fost amendat în Camera Deputaților într-o asemenea manieră încât sunt diferențe majore de conținut juridic între forma ieșită din Senat și cea adoptată de Camera Deputaților. Atât de mari sunt diferențele încât se poate spune că s-au discutat două proiecte de lege total diferite.

Articolul Curtea Constituțională, sesizată pe modificările prin care PSD-PNL facilitează acapararea proprietăților apare prima dată în Uniunea Salvați România.

USR sesizează CCR pe legea prin care PSD și PNL au dat undă verde penalilor în avocatură

USR a sesizat Curtea
Constituțională cu privire la modificările aduse de coaliția PSD-PNL-UDMR legii
avocaturii, modificări care permit persoanelor condamnate pentru infracțiuni
grave – inclusiv pentru loviri sau alte violențe, pentru violențe în familie, șantaj,
amenințare, trafic de droguri – să devină avocați sau, dacă sunt deja și au
fost condamnați, să își continue nestingheriți activitatea. Sesizarea a fost semnată
de deputații USR și deputații Forța dreptei.

Fără penali în avocatură.
Asta am propus noi, USR, coaliției PSD-PNL. Să nu se mai permită persoanelor
condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni să devină avocaţi sau să îşi
continue activitatea în avocatură. S-a văzut, însă, la vot că pentru PSD şi PNL
este în regulă ca avocatura să devină un coş de gunoi pentru toate rebuturile
care trebuie să-şi găsească un loc să-și desfășoare activitatea profesională în
justiţie. Textul votat de majoritate, pe lângă faptul că este redactat foarte
prost, cu multe repetiţii, nu face decât să enumere limitativ câteva categorii
de infracţiuni, însemnând că toate celelalte infracţiuni sunt permise în
avocatură. Deci, o ruşine mai mare ca acest text cu greu poate fi imaginată,
drept pentru care am sesizat Curtea Constituțională
”, declară Stelian Ion,
deputat USR și fost ministru al Justiției.

În sesizarea depusă la CCR,
USR arată că proiectul de modificare a Legii pentru organizarea și exercitarea
profesiei de avocat (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20236)
conține prevederi neclare, imprecise și lipsite de predictibilitate, încălcând
astfel principiul
securității juridice și principiul clarității legii.

Proiectul a fost adoptat de Camera
Deputaților în ședința de plen din 27 septembrie, după ce în Comisia juridică fusese
acceptată propunerea USR să fie considerate nedemne de a fi avocat toate
persoanele condamnate la închisoare pentru cel puțin un an.

În plen, PSD, PNL și UDMR au
decis să-i protejeze pe penalii care vor să devină avocați și au introdus o
listă limitativă de infracțiuni (infracțiune contra vieții, infracţiune contra
patrimoniului, infracţiune contra înfăptuirii justiţiei, infracţiune de
corupţie sau de serviciu, infracţiune de fals, infracţiune care aduce atingere
unor relaţii privind convieţuirea socială, infracţiune contra securităţii
naţionale sau o infracţiune de genocid, contra umanităţii și de război) a căror
comitere atrage imposibilitatea de a practica profesia de avocat.

Articolul USR sesizează CCR pe legea prin care PSD și PNL au dat undă verde penalilor în avocatură apare prima dată în Uniunea Salvați România.

USR îi solicită președintelui Iohannis să retrimită spre reexaminare legea avertizorilor de integritate

USR îi solicită președintelui Klaus Iohannis să retrimită Parlamentului, de urgență, spre reexaminare, legea avertizorilor de integritate, în contextul deciziei de astăzi a Curții Constituționale și în condițiile în care forma impusă de majoritatea PSD-PNL-UDMR descurajează dezvăluirea faptelor de corupție și creează un risc major ca România să rămână fără banii din PNRR.

Îi cer președintelui Klaus Iohannis să întoarcă de urgență la Parlament legea avertizorilor de integritate. În forma actuală, legea descurajează dezvăluirea actelor de corupție și riscă să lase România fără bani europeni. CCR a decis, astăzi, să respingă sesizarea USR. Nicio surpriză de la un CCR condus de un fost consilier al lui Ion Iliescu. Din dorința lui Marcel Ciolacu, Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă de a captura justiția și a elimina vocile care sesizează actele de corupția, România riscă să rămână fără banii din PNRR, așa cum a anunțat șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi. Avertizez Coaliția că nu poate călca în picioare statul de drept fără urmări. Fac încă un apel la PSD-PNL-UDMR să oprească acest asalt. România are nevoie de banii europeni pentru spitale, școli și autostrăzi, de banii europeni pentru dezvoltarea României”, declară Cătălin Drulă, președintele USR.

CCR spune că modificările aduse legii avertizorilor de integritate ar fi constituționale. Încă nu știm cu ce argumente și, oricum, ne-am obișnuit să vedem cum CCR face ce vrea, decuplată de legislația europeană pe care ar trebui să o ia mai serios în seamă. Ce știm sigur este că, în forma votată de PSD-PNL-UDMR, avertizorii de integritate nu mai sunt protejați eficient, iar efectul va fi înmulțirea cazurilor de corupție sau de încălcări ale legilor despre care vom afla tot mai greu. Ar fi cazul ca președintele Iohannis, la care va ajunge acum legea, să se țină de promisiunea făcută în conferința de presă, să o analizeze cu atenție și îngrijorare și să întoarcă legea în Parlament. Președintele poate să mai dea o șansă Coaliției PSD-PNL-UDMR să aducă legea la acea «formă bună» despre care vorbea”, precizează și Stelian Ion, deputat USR și fost ministru al Justiției.

USR reamintește faptul că zeci de ONG-uri au protestat public și i-au cerut președintelui Iohannis să nu promulge legea în forma adoptată de coaliția la putere. Mai mult, procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi, a anunțat că analizează posibilitatea să sesizeze Comisia Europeană pentru activarea mecanismului care condiționează fondurile europene de respectarea statului de drept în România, considerând că Directiva europeană privind protecția avertizorilor de integritate nu a fost transpusă corect. 

Dacă legea va rămâne în forma actuală, este greu de crezut că România va obține următoarea tranșă din fondurile PNRR. De asemenea, procedura de infringement este iminentă.

Este clar că PSD, PNL și UDMR nu mai vor să aflăm despre cazuri de corupție, despre încălcări ale legilor, despre cum se aranjează dosare în instanță, despre cum se acoperă plagiate și se pun la cale campanii de compromitere a jurnaliștilor de investigație. De aceea au și modificat legea, astfel încât avertizorii de integritate să nu mai fie protejați, ci, din contră, să devină ținte ale abuzurilor. 

Dar această coaliție nu trebuie să uite că România este stat membru al Uniunii Europene și avem obligații de transpunere a legislației europene.

USR a invocat în sesizarea către CCR patru argumente de neconstituționalitate, printre care încălcarea obligațiilor asumate în momentul aderării la Uniunea Europeană și lipsa de claritate și predictibilitate a unor prevederi.

USR consideră că legea avertizorilor de integritate, în forma adoptată de majoritatea PSD-PNL-UDMR, contravine chiar Directivei UE pe care avea scopul de a o transpune (Directiva 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii). Concret, Directiva UE interzice ca prin transpunerea sa în legislația internă să se diminueze nivelul de protecție acordat deja unui avertizor. Or, legea PSD-PNL-UDMR exact asta face, scade protecția oferită persoanelor care vor să sesizeze nereguli.

Articolul USR îi solicită președintelui Iohannis să retrimită spre reexaminare legea avertizorilor de integritate apare prima dată în Uniunea Salvați România.